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上诉人不过是挑战路易斯安那州立法机关的判断力。该机关显然试图按照罪与罚的轻重来区分证明有罪的困难程度。我们仍然没有被上诉理由说服,不认为这一立法的判断在任何宪法意义上是有缺陷的。
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因此,路易斯安那州最高法院的判决应予维持。
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大法官斯图尔特的反对意见(大法官布伦南和马歇尔附和):
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保障在刑事庭审陪审团遴选中没有制度性歧视,这是宪法第十四修正案的基本点……
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这些决定的清晰目的一直是确保在落实刑事正义过程中公民的广泛参与。然而,今天的判决认同对一条规则的消灭,该规则确保这种参与将是有意义的——该规则要求有罪或者无罪都必须由全体陪审员一致裁决。依照今天的判决,9名陪审员可以完全漠视同一陪审团中不同种族和阶级成员的不同见解。
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……只有这样选出的陪审团的一致裁决,才能使潜在的偏执与顽固减到最低程度。持这种偏执与顽固态度的人,可能在证据不足时定罪,或者在有罪证据清晰明了时裁决无罪……
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陪审团一致裁决的要求,像其他宪法性要求一样重要,它在法律与当代社会的联系中保持了陪审团的职能。它提供了简单而有效的、为几个世纪的经验和历史所认同的方法,以对抗社会共同体激情和偏见给正义的公正落实带来的损害。
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我持反对意见。
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第六节 阿珀达卡等人诉俄勒冈州案
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Apodaca et al. v. Oregon
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92 S.Ct. 1628 (1972)
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[在“阿珀达卡案”中,最高法院支持俄勒冈州的制定法,允许陪审团在10比2的情况下对一项重罪做有罪裁决。最高法院拒绝这样的主张:如果不要求一致裁决,少数族群将被排除,无法影响这些裁决。]
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我们也不能接受请求人的第二种假定——少数族群,即使在陪审团中有其代表人,也不能充分代表这些族群的观点,因为他们可能在最终表决时被投票胜出。少数族群将在所有评议中在场,他们的意见将被听到。我们不能假定,陪审团中的多数会拒绝依据证据的证明力而理性地做出决定,正如为了获得一致裁决而必须做的那样。我们也不能假定,多数会在少数合理主张某人无罪时,基于偏见而剥夺被告人的自由。我们根本无法证明这样的观念:多数会不顾法官指导,基于偏见而不是基于证据,投票决定有罪或无罪。
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因而,我们维持俄勒冈州上诉法院的判决。
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此令。
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[大法官道格拉斯在其反对意见中发现,陪审团评议可以采纳多数意见的论点,有诸多的错误。]
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裁决的可靠性的减小缘于这样一个事实:不一致的陪审团不必像一致的陪审团那样充分地讨论和评议。一旦达到必要的多数,就不再要求进一步的考量,无论是在俄勒冈州,还是在路易斯安那州,情况都是如此。即使持少数意见的陪审员,如果有机会,将有可能说服多数派。这种劝服的确不时发生在要求陪审团一致裁决的那些州里:“在大约1/10的情况下,少数最终成功说服转变了最初的多数,而这些案件可能具有特殊的重要性。”[408]
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据说,没有证据显示多数陪审员会拒绝倾听其投票不再必要的那些持不同意见者的声音。然而,人类的经验告诉我们,礼貌和学术交谈不能取代真诚而激烈的、为达成一致所必须的争论。如前所述,在“阿珀达卡案”中,无论其对话如何礼貌,总共也没有超过41分钟。我不能理解,最高法院为什么取消各州的证明责任,不让它们证明如此激进地背离被接受和赞同的传统是合理的,反而要求这些被告人证明一向被认为是再明显不过的实证证据。
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第七节 一致裁决[409]
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杰弗里·阿伯拉姆森
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600多年来,一致裁决已经成为陪审团审判的一个显著而确定的特征。首次有记载的一致裁决出现在1367年,当时,一个英格兰法院拒绝接受11比1的有罪表决,而那个反对者表示,宁可死在狱中,也不同意有罪裁决。此后,一致性的要求得以巩固……
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一些美洲殖民地在17世纪曾短暂授权多数裁决,这明显是因为不熟悉普通法程序。但是,到了18世纪,裁决必须一致已经成为共识。的确,1972年以前,没有任何对一致性要求有明确争议的刑事案件到达最高法院……
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今天,30多个州运用少于12人的陪审团审理至少一部分并非微罪的案件,但没有几个州利用最高法院的允许,尝试非一致的裁决。路易斯安那州和俄勒冈州仍是仅有的授权在未达一致时对重罪做有罪裁决的两个州。佛罗里达州准许陪审团多数裁决谋杀罪成立,决定被告的生与死,然而,陪审团的这一建议只是咨询性的,可以被司法推翻。一些州准许被告人放弃获得一致裁决的权利。
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即使是最高法院1972年的几个决定,也不是要打开多数裁决的闸门,虽然那些决定代表了对一致裁决规则的显著贬斥,剥夺了宪法保护,将其留给各州选择接受或者不接受。做了许多历史回顾之后,处在这个一致裁决规则被削弱的地位背后的又是什么呢?
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关于一致规则与多数规则的政治理论
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